• 关于我国军事立法理论与实践的几个问题

    张建田

    党的十一届三中全会之后,特别是近些年来,随着党和国家重视法制建设,加大立法工作力度,军事立法也开始进入全面恢复和发展的新阶段。特别是2000年颁布的《立法法》确立了军事机关的立法权之后。标志着我国军事立法工作开始纳入建设有中国特色的社会主义法律体系的轨道。本文结合实际对军事立法的概念、特征、体制以及目前军事立法理论需要关注的几个问题进行归纳与分析,并提出意见和建议。

    2002年06期 1-12页 [查看摘要][在线阅读][下载 1004k]
    [下载次数:284 ] |[引用频次:13 ] |[阅读次数:69 ]
  • 关于齐玉苓案件的法理学思考

    胡锦光,张德瑞

    自从最高人民法院对齐玉苓一案的批复发布以后,关于宪法司法化的问题,再度成为宪法学界的一个热点问题。本文从齐玉苓案发生的社会背景分析开始,针对什么是宪法司法化、宪法司法适用的必要性以及我国法院适用宪法的条件等问题,对齐玉苓案进行了理性的分析,认为这不过只是一个对普通案件的普通的司法解释。

    2002年06期 13-23页 [查看摘要][在线阅读][下载 955k]
    [下载次数:1368 ] |[引用频次:9 ] |[阅读次数:62 ]
  • 我国民诉法基本原则规定的问题及其重构设想(下)

    廖中洪

    <正> 三、关于民诉法基本原则规定的内容问题 我国民诉法有关基本原则的规定,除了在概念和有关原则规定的立法技术上存在问题外,从各具体原则规定内容的科学性、合理性角度上看,还存在下述一些问题。 (一)基本原则中有的规定呈现出较强的意识形态特征 这一问题最具代表性的是第7条有关“以事实为根据,以法律为准绳”的规定。这一规定就其“以事

    2002年06期 24-29页 [查看摘要][在线阅读][下载 475k]
    [下载次数:213 ] |[引用频次:1 ] |[阅读次数:63 ]
  • 论诉讼时效的证明责任

    刘学平,刘艳

    诉讼时效关系着诉讼的胜败,意义十分重大。随着民事审判方式改革的深入,证明责任的研究也如火如荼地开展,但是鲜有学者对诉讼时效的证明责任进行系统研究和专门论述,导致理论和实践的混乱。本文试析了有关诉讼时效的证明责任研究的必要性,纵览了国内外有关理论研究,并重新审视了我国现行有关法律规定,据此笔者提出了有关诉讼时效的主张责任和证明责任的分配原则。

    2002年06期 30-34页 [查看摘要][在线阅读][下载 421k]
    [下载次数:90 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:50 ]
  • 中外经验:宪法司法化证明

    汤唯,赵国庆

    宪法是法治存在的基本要素与核心要素。宪政基本范畴的困境,在于宪法正当性、价值性和确定性、实效性在逻辑上的悖反,而聊以弥补这一缺憾的希望即树立宪法权威信仰及实现宪法救济。笔者试图利用经验哲学和逻辑分析作为思考的基点,豁然发现中外经验与宪法诉讼、宪法判例之间存在着因果关联。因着这一条道路,笔者尝试探索历史的、西方的违宪审查模式,希望能够为中国的宪法司法化提供佐证。

    2002年06期 35-41页 [查看摘要][在线阅读][下载 622k]
    [下载次数:183 ] |[引用频次:1 ] |[阅读次数:55 ]
  • 法治社会中宪法权威的进一步审视

    殷啸虎,姚岳绒

    法治的实现,需要一部具有最高权威性的宪法;而宪法权威的确立,又有赖于法治的建立,宪法权威与法治是一种互动与平衡的关系。我国宪法发展演进的历史表明,在没有法治的环境下,宪法仅仅是一部根本法或是一种宣言而已,树立宪法权威无从谈起;而宪法权威的缺失,则“依法治国”的方略也只能是一句口号。由此,树立宪法权威应成为当务之急。

    2002年06期 42-46页 [查看摘要][在线阅读][下载 413k]
    [下载次数:197 ] |[引用频次:3 ] |[阅读次数:45 ]
  • 论物上担保体系及其竞合

    张义华

    物上担保也称为担保物权,既是债的担保的重要组成部分,也是物权法的重要内容。本文通过对中外民法关于物上担保立法的分析,结合我国的现状,提出正在制定的物权法应建立符合我国实际的物上担保体系,并对物上担保的竞合进行分析,设计了解决方案,对物权立法和民事审判实践均有一定的借鉴意义。

    2002年06期 47-52页 [查看摘要][在线阅读][下载 467k]
    [下载次数:92 ] |[引用频次:2 ] |[阅读次数:44 ]
  • 中国物权立法若干问题探讨

    谭阿勇

    本文提出了在建立我国社会主义市场经济体制过程中,制定完备的物权法的必要性以及我国物权立法的难点,即公有财产如何纳入民事法律规范的问题,最后提出了完善我国物权体系的设想。

    2002年06期 53-57页 [查看摘要][在线阅读][下载 405k]
    [下载次数:64 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:63 ]
  • 收容遣送制度研究

    冯举

    作为限制人身自由的行政强制措施,收容遣送制度曾在我国历史上发挥过一定的作用。随着民主法制的进步和人们法律意识的增强,收容遣送制度的不合法性和不合理性逐渐暴露出来。本文分析了我国收容遣送制度的现状,并提出了取消收容遣送制度的设想。

    2002年06期 58-61+107页 [查看摘要][在线阅读][下载 406k]
    [下载次数:319 ] |[引用频次:12 ] |[阅读次数:52 ]
  • 电子证据的证据资格分析

    成凤明,车丽华

    互联网的出现和发展,是人类社会正在并将继续进行的一场深刻革命。在信息社会的争讼中,一个关键问题就是电子证据的有无及确立与否。电子证据的证据地位目前已趋认同,但相关规范却零散无章。与视听资料、书证、鉴论结论等相比较,电子证据与其固不相同。在我国,电子证据应单列为一种独立的证据种类。

    2002年06期 62-66页 [查看摘要][在线阅读][下载 361k]
    [下载次数:186 ] |[引用频次:5 ] |[阅读次数:48 ]
  • 论教唆犯的性质

    魏娟玲

    我国刑法中的教唆犯分为两种:共犯教唆犯和单独教唆犯。我国刑法对共同犯罪人的分类主要是以共同犯罪人在共同犯罪中所起的作用大小为标准进行分类的,但教唆犯却按分工为标准进行分类。教唆犯在共同犯罪中只具有从属性,而不具有独立性。本文将就教唆犯的性质、存在范围及其立法缺陷予以探讨。

    2002年06期 67-70页 [查看摘要][在线阅读][下载 298k]
    [下载次数:435 ] |[引用频次:7 ] |[阅读次数:50 ]
  • 论我国刑法中的再犯制度

    张睿

    再犯包括一般再犯和特别再犯两种。本文对再犯的概念、构成要件、处罚原则及再犯与累犯、 惯犯的关系问题作了探讨,以期引起我国刑法学界对再犯制度的深入研究,并完善我国刑法中的再犯制度。

    2002年06期 71-74页 [查看摘要][在线阅读][下载 311k]
    [下载次数:196 ] |[引用频次:7 ] |[阅读次数:58 ]
  • 论知识产权垄断行为的立法规制

    郭德香

    知识产权的独占性或专有性,使知识产权领域滥用权利垄断的现象大量产生。从法理的角度分析反垄断法对知识产权领域权利滥用行为进行规制的必要性,具有重要的理论和实践意义。本文首先对知识产权领域中垄断行为产生的原因进行了分析,然后着重剖析了知识产权领域反垄断的必要性、执行依据及其规制的对象,最后对反垄断法与知识产权制度之间的制衡关系进行了理性的思考。

    2002年06期 75-78页 [查看摘要][在线阅读][下载 321k]
    [下载次数:212 ] |[引用频次:5 ] |[阅读次数:50 ]
  • 对WTO机制下技术法规之法理学界定

    陶丽琴

    本文从法理学角度对WTO机制下的技术法规的概念作出了界定,对技术法规的内涵特征和法律属性进行了法理分析,以图阐释技术法规的这一首要的基本理论问题,为我国入世后完善技术法规体系建设提供基本理论借鉴。

    2002年06期 79-82页 [查看摘要][在线阅读][下载 289k]
    [下载次数:86 ] |[引用频次:4 ] |[阅读次数:88 ]
  • 关于辩诉交易程序的几点思考

    叶慧娟,张力

    辩诉交易最早产生于美国并广泛适用于英美国家,后来被意大利、德国等大陆法系国家借鉴和移植。目前,中国部分学者提议在中国建立类似程序。为对这一制度进行全面客观的认识,本文在对其全面介绍的基础上,对这一程序在高效之下存在的一些问题作了批判性思考,并就我国借鉴程序的相关前景问题进行理论上的探讨。

    2002年06期 83-87页 [查看摘要][在线阅读][下载 382k]
    [下载次数:59 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:38 ]
  • 西方沉默权制度历史探析

    叶秋华,张华

    沉默权制度是西方诸多国家刑事诉讼程序中保障犯罪嫌疑人、被告人人权的一项重要制度,其历史源远流长。英国是沉默权制度的发源地,美国在继承和发展沉默权制度上有着特殊的贡献,不仅第一个在宪法中明确加以规定,而且其确立的米兰达规则成为西方沉默权制度发展史上的里程碑。大陆法系的许多国家也接受了这一制度,但由于法治传统的差异,其沉默权制度呈现出与英美法系国家不同的特征。二战后,国际社会要求尊重和保障人权的呼声高涨,作为在刑事诉讼中保障人权的一项重要制度,沉默权制度的价值与功能逐渐得到国际社会的普遍认可,沉默权逐渐成为国际人权法上的一项基本人权。

    2002年06期 88-96页 [查看摘要][在线阅读][下载 715k]
    [下载次数:540 ] |[引用频次:4 ] |[阅读次数:53 ]
  • 马来西亚1998年《通讯与多媒体法》介评

    肖永平,徐妮娜

    <正> 马来西亚早在20世纪90年代中期,就提出了建设“信息走廊”的计划。1995年8月,马来西亚总理马哈蒂尔又提出设立“多媒体超级走廊”(Multi—media Super Corridor,MSC)的计划。这项雄心勃勃的远景规划目标旨在以信息科技的高度发达带动产业结构升级,从而实现马来西亚的“2020年宏愿”,达到中等发达国家水平。为对MSC的建设提供法律保障,马来西亚政府从1997年就开始未雨绸缪,先后颁布了一系列电子管理法令,如《电脑犯罪法令》、《电子医药法令》、《电子署名法令》、《多媒体一体化法令》、《多媒体智慧产业保护法令》等。为规

    2002年06期 97-103页 [查看摘要][在线阅读][下载 569k]
    [下载次数:104 ] |[引用频次:1 ] |[阅读次数:54 ]
  • 用尽当地救济原则与国际投资争议解决

    兰花

    在经济全球化和投资争议大量产生的背景下,有必要重新审视和研究用尽当地救济原则这一解决国际投资争端的重要国际法原则。本文从横向角度,分全球、区域和双边三层次分别对比考察该原则在当今国际投资法制中的地位和各国对此的态度,最后提出我国应对该原则采取灵活务实态度,区分投资争议的种类和性质以确定是否要求先用尽当地救济。

    2002年06期 104-107页 [查看摘要][在线阅读][下载 321k]
    [下载次数:808 ] |[引用频次:15 ] |[阅读次数:58 ]
  • 论可得利益及其违约赔偿——兼评《合同法》第113条

    李克武

    我国《合同法》已规定了可得利益的违约赔偿。本文认为,可得利益是指合同债权人在合同全面适当履行的基础上,依事物通常进行或者依特殊情况,特别是依已采取的措施或准备,可预期取得的财产增值利益。肯定可得利益的违约赔偿既是完全赔偿原则的要求,也是损害赔偿宗旨的要求和维护合同的严肃性、保持交易秩序的要求,同时也符合世界合同立法的潮流。确定可得利益赔偿的数额,可根据不同情况,分别采取“约定法”、“比照法”、“差额法”和“估算法”。

    2002年06期 108-111页 [查看摘要][在线阅读][下载 325k]
    [下载次数:763 ] |[引用频次:31 ] |[阅读次数:52 ]
  • 法美学与真善美

    李庚香

    本文通过对法美学与真善美关系的历史追溯,正确地区分了法美学与现代主义法学、后现代主义法学的不同之处。提出了超越法学科学化与法学伦理化倾向的法学人文化新路向,并阐述了法美学的基本主张。本文对于重新认识我国的法哲学、法理学具有重要的创新意义。

    2002年06期 112-117页 [查看摘要][在线阅读][下载 487k]
    [下载次数:216 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:51 ]
  • 国际法律援助模式对我国建立法律援助体系的启示

    杨煜力

    <正> 法律援助最早是由西方国家提出并采用的一项法律制度。我国1996年5月颁布的《律师法》明确提出了在我国建立法律援助制度的要求。本文拟对刑事诉讼中法律援助制度的模式与类型进行介绍和分析,并对我国法律援助制度略作展望。 一、国际法律援助的三种模式 在刑事诉讼中,被告人有获得律师帮助的权利。被告人可以按照自己的意愿,选择特定的人为他辩护,这称为委托辩护。如果被告人因为经济困难或者其他原因无力聘请辩护人的,一般由法院指定辩护人,这称为指定辩护。法院为被告人指定辩护人是国家进行法律援助的一种方式。

    2002年06期 118-119页 [查看摘要][在线阅读][下载 165k]
    [下载次数:187 ] |[引用频次:3 ] |[阅读次数:56 ]
  • 关于交通肇事罪中的几个问题

    王红兵,王璐

    <正> 交通肇事罪是指违反交通管理法规,发生重大事故,致 人重伤、死亡或者公私财产遭受重大损失的行为。交通肇事

    2002年06期 119-121页 [查看摘要][在线阅读][下载 265k]
    [下载次数:103 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:45 ]
  • 中国古代宦官探究

    闫月岭

    <正> 在中国历史的长河中,具有中国特色的文明如汉字、长城、兵马俑、造纸术等不胜枚举。人们在赞美中华民族的同时,是否留心中国的另一种特殊的人物——宦官呢? 宦官究竟为何种人物呢?北京大学出版社出版的《中国古代官制》对宦官的解释是古代宫廷内侍奉皇帝及其家族的特殊官员,也叫宦者中官、内官、内侍、内监、太监等。其中一部分被“少府”用阉人充任,东汉“中兴之初,宦官悉用阉人,……此后宦用阉人定任的制度也传下来。” 隋、唐、宋设“内侍者”,唐代至元代又称为“宣徽院”,都由宦官主管。就整个中国封建社会来看,宦官是中国古代一种腐朽的势力。但是,他们作为一种机能不全的社会畸形人怎么能够由任人使唤的奴才发展成飞扬跋扈的权臣呢?。要回答这个问题,就要从宦官的出身说起。

    2002年06期 121-122页 [查看摘要][在线阅读][下载 174k]
    [下载次数:597 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:50 ]
  • 论证券重大信息披露

    原海滨

    <正> 我国证券法的基本原则是“三公”原则,即“公开、公平、公正”的原则,实现此“三公”原则的重要一环,就是在证券发行和交易中实行信息披露制度,证券法的核心也在于信息披露及其相应的责任制度,一国的证券法就是一部信息披露法。通过要求证券发行公司及相关人员依法将其证券的一定的重大信息予以公布,使公司股东及债权人能在合理判断的基础上作出投资决策,从而保护其合法权益,保障证券市场的有序运转。

    2002年06期 123-125页 [查看摘要][在线阅读][下载 262k]
    [下载次数:113 ] |[引用频次:5 ] |[阅读次数:42 ]
  • 论单位犯罪的自首

    徐志强,王彩玲

    <正> 刑法修改后,明确了单位犯罪的主体地位,但刑罚制度却没有实现同步变迁,对单位犯罪能否适用自首没有明确规定。依法理,单位犯罪应有自首制度的适用,现行刑法规定阙如,构成法律漏洞。对此问题,应先通过法律解释的途径,再通过法律修改的途径予以解决。 一、问题之提出 自首是刑法中一项重要的量刑制度,正确适用量刑制度,对于鼓励和引导犯罪人自动投案,悔过自新,从而有效地实现预防犯罪的刑罚目的,具有重大意义。现行刑法第67条对自首制度作了集中规定,但依通说,该条仅适用于自然人

    2002年06期 125-127页 [查看摘要][在线阅读][下载 256k]
    [下载次数:151 ] |[引用频次:13 ] |[阅读次数:57 ]
  • 行政案卷排除规则与非法证据采信问题初探

    郜丽娜

    <正> 一、关于行政案卷排除规则 证据必须经过法庭审查才能作为定案根据,这是诉讼公开和保护当事人知情权和质辩权的需要,也是保障审判公正的重要程序要求。有学者认为,证据必须经过质证才能作为定案根据不仅是行政诉讼的要求,也是行政程序的要求。为了保护当事人在行政程序中的参与权,行政诉讼被告作出具体行政行为时的证据,不但应当遵守先取证后裁决的行政程序原则,而且必须经过当事人的口头或书面的质证,否则不得作为定案根据。复议机关在复议期间收集的证据,因不是作出具体行政行为时的证据,且在作出具体行政行为时未经

    2002年06期 127-128页 [查看摘要][在线阅读][下载 171k]
    [下载次数:145 ] |[引用频次:4 ] |[阅读次数:60 ]