• 中国古代司法的三大传统及其对当代的影响

    贺卫方

    司法改革为近年法学界所关注的一个热点、焦点问题,学者们纷纷著书立说,从不同的角度,不同的层面进行深入的探讨,努力寻找出当代中国司法改革的正确路径。本刊与河南大学法学院、中南财经政法大学法律史研究所联合组织的以“中国法律传统与当代司法改革”为题的讨论,旨在对中国的司法改革乃至法制建设有所启示与借鉴。

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  • 中国传统司法的伦理属性及其影响

    范忠信

    司法改革为近年法学界所关注的一个热点、焦点问题,学者们纷纷著书立说,从不同的角度,不同的层面进行深入的探讨,努力寻找出当代中国司法改革的正确路径。本刊与河南大学法学院、中南财经政法大学法律史研究所联合组织的以“中国法律传统与当代司法改革”为题的讨论,旨在对中国的司法改革乃至法制建设有所启示与借鉴。

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  • 中国司法传统与当代司法公正问题

    胡旭晟

    司法改革为近年法学界所关注的一个热点、焦点问题,学者们纷纷著书立说,从不同的角度,不同的层面进行深入的探讨,努力寻找出当代中国司法改革的正确路径。本刊与河南大学法学院、中南财经政法大学法律史研究所联合组织的以“中国法律传统与当代司法改革”为题的讨论,旨在对中国的司法改革乃至法制建设有所启示与借鉴。

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  • 宋代司法传统及其现代意义

    陈景良

    司法改革为近年法学界所关注的一个热点、焦点问题,学者们纷纷著书立说,从不同的角度,不同的层面进行深入的探讨,努力寻找出当代中国司法改革的正确路径。本刊与河南大学法学院、中南财经政法大学法律史研究所联合组织的以“中国法律传统与当代司法改革”为题的讨论,旨在对中国的司法改革乃至法制建设有所启示与借鉴。

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  • 如何思考中国法律传统的现代意义

    徐忠明

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    2005年03期 8-11页 [查看摘要][在线阅读][下载 40k]
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  • 中国古代多元化纠纷解决机制与美国ADR

    武乾

    司法改革为近年法学界所关注的一个热点、焦点问题,学者们纷纷著书立说,从不同的角度,不同的层面进行深入的探讨,努力寻找出当代中国司法改革的正确路径。本刊与河南大学法学院、中南财经政法大学法律史研究所联合组织的以“中国法律传统与当代司法改革”为题的讨论,旨在对中国的司法改革乃至法制建设有所启示与借鉴。

    2005年03期 11-12页 [查看摘要][在线阅读][下载 19k]
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  • “不变”的中国基层司法风格及其社会经济背景

    尤陈俊

    司法改革为近年法学界所关注的一个热点、焦点问题,学者们纷纷著书立说,从不同的角度,不同的层面进行深入的探讨,努力寻找出当代中国司法改革的正确路径。本刊与河南大学法学院、中南财经政法大学法律史研究所联合组织的以“中国法律传统与当代司法改革”为题的讨论,旨在对中国的司法改革乃至法制建设有所启示与借鉴。

    2005年03期 12-13页 [查看摘要][在线阅读][下载 20k]
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  • 论行政连带责任

    关保英

    我国已有的行政法规范如2003年5月7日国务院发布的《突发公共卫生事件应急条例》,在多处规定了行政连带责任问题,然而,行政连带责任在行政法学理论中却显得较为单薄,要建立理性化的行政连带责任制度,必须对有关的重大理论问题予以澄清。因此有必要对行政连带责任的构成、责任类型、法律调控等重大问题进行系统探讨。

    2005年03期 14-23页 [查看摘要][在线阅读][下载 88k]
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  • 行政公共信息公开的理论及其实践

    章志远

    人民主权的政治理念、公民知情权的满足和公共信息的自由流动是支撑行政公开的法理基础。内部协调一致的立法架构、先地方后中央的立法进路、非政府组织的大力推动和司法审查机制的有力保障是国外行政公开实践的宝贵经验。为了使我国政务公开改革尽快走上法治化的轨道,必须大力健全不同群体的利益表达机制、构建信息公开法律体系,并充分发挥法院的司法审查功能。

    2005年03期 24-30页 [查看摘要][在线阅读][下载 56k]
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  • 论行政法的制度创新功能

    张淑芳

    行政法的制度创新功能是指行政法所具有的一种设计新的权力结构模式、行政管理关系模式、行政秩序运行模式等的功用。这一功能在行政法治理论和实践中起着举足轻重的作用。然而,我国行政法学界历来忽视对该问题的研究。因此,从行政法制度创新功能的界定、制度创新功能的理论价值、制度创新的法律类型、制度创新功能实现的条件构造等方面对其进行系统探讨很有必要。

    2005年03期 31-40页 [查看摘要][在线阅读][下载 81k]
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  • 共同危险行为若干问题研究

    刘凯湘,余文玲

    共同危险行为的主观要件,只要是数行为人非共同故意即可;其客观要件,只要是不能确知实际加害人即可,而不需要各行为的客观关联性;其因果关系,倾向于各行为与损害后果之间为择一的、推定的因果关系;其法律效力,倾向于各行为人对受害人承担连带责任,内部的责任分摊以平均分摊为原则,以比例承担为例外;同时允许部分共同危险行为人以自己的行为与损害后果之间没有因果关系为由得以免责。

    2005年03期 41-51页 [查看摘要][在线阅读][下载 94k]
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  • 重复保险的法律规制

    张秀全

    我国保险立法应采广义的重复保险说。重复保险不仅存在于财产保险中,而且存在于损失补偿性的人身保险中。投保人、被保险人对各保险人应负重复保险的通知义务,保险人对违反该项义务的保户得主张合同无效和拒绝赔付。善意的重复保险应当有效,恶意的重复保险应全部无效。重复保险的损失分担,对被保险人而言应采连带赔偿规则,对保险人而言应采比例分担规则。

    2005年03期 52-55页 [查看摘要][在线阅读][下载 32k]
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  • 论我国保险利益确定的立法完善

    李跃利

    在保险活动中,有无保险利益是决定保险合同是否生效的前提,保险利益原则也是保险法理论的基石之一,各国保险法对此都有明文规定。但我国保险法关于保险利益的规定存在一些漏洞,在实务中常常出现纠纷,影响了保险活动的顺利进行。对保险利益的确定方式、确定原则、存在时间对保险合同效力的影响等诸问题进行研究,利于提出我国保险立法的完善措施。

    2005年03期 56-60页 [查看摘要][在线阅读][下载 38k]
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  • 产品责任损害赔偿范围比较研究

    王勇

    产品责任损害赔偿范围既关系到受害人的赔偿请求得到满足的程度,又关系到生产者承担赔偿责任的轻重。我国产品责任赔偿范围与美国、欧洲国家相比,存在赔偿数额低、惩罚性赔偿制度不完善、赔偿额没有最高最低限制等问题,应从立法上予以完善。

    2005年03期 61-64页 [查看摘要][在线阅读][下载 33k]
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  • 论无权处分与催告权和撤销权——兼评我国《合同法》第五十一条

    李海涛

    我国《合同法》将无权处分行为规定为效力未定行为,但又没有像其他效力未定行为那样规定相对人的催告权和撤销权,这不是立法者无意的疏忽而是有意的回避,是为了避免法律制度之间的冲突。我国《合同法》关于无权处分的规定是有缺陷的,应当借鉴负担行为与处分行为的区分,确认无权处分中的债权合同有效,物权合同效力未定,同时再以客观善意主义加强对相对人利益的保护。

    2005年03期 65-68页 [查看摘要][在线阅读][下载 31k]
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  • 从“阿云之狱”看宋代刑法中的自首制度

    苗苗,赵晓耕

    检视“阿云之狱”所引发的关于宋代刑法中的自首制度,比较古今刑法中的自首和坦白制度以及相关规定。旨在把握自首制度的历史渊源和传承脉络,以期当今的刑法制度臻于完善。

    2005年03期 69-75页 [查看摘要][在线阅读][下载 64k]
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  • 浅析新儒学的法律观及对律学的影响

    马珺

    两汉基于政治的稳定,经济的恢复和发展,汉武帝的个人才智和个性以及儒学自身发展的逻辑轨迹,确立了以新儒学为核心的封建正统法律思想。该思想以其独特的“天人感应”、“三纲五常”、“德主刑辅”、《春秋》决狱、秋冬行刑等理论原则影响着中国封建法制建设,在中国法制史上占据两千多年的统治地位。

    2005年03期 76-79页 [查看摘要][在线阅读][下载 33k]
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  • 刑法学研究对象及概念之我见

    曾粤兴

    刑法学概念是刑法学理论体系建立的基点,但对这一基点的认识还有分歧,尚需深入研究。立足于刑法学研究对象内容以及概念与外延之间的辩证关系,刑法学概念应当反映出刑法学方法论的对象内容,并且应当能够使刑法学区别于其他刑事法学。

    2005年03期 80-85页 [查看摘要][在线阅读][下载 50k]
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  • 累犯构成视角的转换(下)——过失累犯之提倡

    王立志

    2005年03期 86-92页 [查看摘要][在线阅读][下载 55k]
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  • 刑法解释的限度

    院晓苗

    我国现行刑法以罪刑法定为基本原则,而刑法的适用主要通过刑法的解释来实现。在罪刑法定原则下的刑法解释的限度是刑法解释理论的一个重要问题。刑法解释的限度源于刑法解释的客观性,体现在刑法解释的时代性,并以典型的刑法解释为例来具体分析刑法解释的限度问题。

    2005年03期 93-96页 [查看摘要][在线阅读][下载 32k]
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  • 也谈对环境的损害——欧盟《预防和补救环境损害的环境责任指令》的启示

    蔡守秋,海燕

    欧盟于2004年3月通过了一项预防和补救环境损害的环境责任指令,鲜明地将“环境损害”这一定义规定在该指令中,并且针对环境损害规定一系列预防和补救措施,具有较强的前瞻性和现代性。审视国内相关理论和立法,具有一定的滞后和欠缺。鉴于环境立法具有相当强的可借鉴性,围绕该指令进行相关理论和立法上的探讨。

    2005年03期 97-102页 [查看摘要][在线阅读][下载 52k]
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  • 略论检察机关民事公诉权

    何文燕

    检察权作为一种国家权力,从其产生就代表国家享有公诉权。公诉权包括刑事、民事和行政公诉权。这是研究检察机关民事公诉权的理论前提。检察机关是国家的法律监督机关。法律监督是对一切执法和守法活动的监督,包括对民商事、刑事、行政等法律行为和法律关系的监督。公诉权是行使法律监督权的一种重要形式。而检察权的法律监督本质和我国的实际情况,决定了检察机关有必要行使民事公诉权,但其行使范围有严格的限定。

    2005年03期 103-109页 [查看摘要][在线阅读][下载 60k]
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  • 当事人陈述制度之反思与重构——以我国民诉证据立法为视角

    尚彩云,阮志勇

    当事人陈述是我国民事诉讼中的重要证据种类,但是当事人陈述制度存在着一些不足和缺陷,影响了对该证据的正确运用与认定,同时制约了其功能的充分发挥。本文在分析我国当事人陈述制度存在的主要问题之基础上,对大陆法系的询问当事人制度进行了一般考察,最后阐述了当事人陈述制度存在纰漏的原因并对其完善提出了初步的设想。

    2005年03期 110-116页 [查看摘要][在线阅读][下载 57k]
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  • 试论刑事附带民事诉讼判决的既判力

    张伟

    我国《刑事诉讼法》在刑事附带民事诉讼的具体制度设计上存在诸多不合理之处。无论在立法还是司法实践中,对刑事判决和民事判决之间的冲突如何协调,均存在一定模糊性。应从挽回损失、补偿受害人的角度实行民刑分立,同时启动程序分别进行审判,更好地保护被害人的合法权益。

    2005年03期 117-121页 [查看摘要][在线阅读][下载 39k]
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  • 刑事附带民事诉讼制度的价值取向

    郑高键

    刑事附带民事诉讼是我国诉讼立法的一项制度,但随着市场经济体制的完善和发展,现行的立法对这一制度的规定已难以适应司法实践的需要。这一制度在司法实践中存在的诸多问题主要有两方面的原因:一是对此制度的理论研究薄弱;二是法律必须适应社会经济发展变化的客观规律与人们认识的局限性之间的矛盾。对其价值取向进行梳理和探讨,目的是从价值层面折射其理论光芒,以正确指引司法实践。

    2005年03期 122-124页 [查看摘要][在线阅读][下载 25k]
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  • 民事判决的终局性——既判力论与民事再审制度的衡平

    王合静

    民事判决的终局性表示生效判决的效力。既判力论是保障民事判决终局性的诉讼终局点的理论。民事再审是和既判力法律效果相排斥的制度,动摇了民事判决的终局性。既判力与民事再审制度相衡平的支撑点是民事判决终局性的相对性。

    2005年03期 125-129页 [查看摘要][在线阅读][下载 42k]
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  • 农民工权益保护问题研究

    白慧颖

    改革开放20多年来,我国农村剩余劳动力向城市转移呈逐步加快趋势。从2002年至今,每年拥入城市的农村劳动力大约1亿人。随之而来,中国出现了一个游离于城市边缘的特殊群体———农民工。由于历史与现实的诸多因素,农民工权益被损害现象十分突出,此问题应予以足够重视,使这一弱势群体的利益得到切实保障。

    2005年03期 130-134页 [查看摘要][在线阅读][下载 39k]
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  • 2004年:中国宪法学理论研究的主要进展

    韩大元,江登琴

    2004年我国宪法学研究取得了长足的进展。在纪念五四宪法和人民代表大会制度实施五十周年、宣传现行宪法第四次修改等一系列活动中,宪法学者的理论成果逐步为社会和公众所了解,而且宪法学以此为研究平台也取得了丰硕的成果。总结已有研究成果,有助于把握宪法学研究的基本方向,以获得推动宪法学发展的学术基础。

    2005年03期 135-143页 [查看摘要][在线阅读][下载 78k]
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  • 所有权的蜕变?

    崔建远

    公产,应被区分为若干类型,其上存在着所有权,其主体为行政机关。公产所有权属于行政法上的所有权的观点不可取,以民法所有权来定性公产所有权完全符合法理。

    2005年03期 144-147页 [查看摘要][在线阅读][下载 32k]
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  • 人权保障与劳动教养制度的改革

    马松建

    劳动教养制度作为一种行政处罚措施,不仅过于严厉,适用对象过于宽泛且具有不确定性,同时还存在适用程序上的不合理性、与我国政府签订的有关人权保护的国际公约的直接冲突等问题,造成对人权的直接侵害。

    2005年03期 148-152页 [查看摘要][在线阅读][下载 38k]
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  • 禁止双重危险原则的历史发展及其启示

    叶良芳,刘志高

    禁止双重危险原则发轫于罗马法一事不再理原则,为许多国家的宪法或刑事诉讼法所规定,是现代刑事司法的一项基石原则。确立这一原则是基于以下价值理念:保护人权、防止错判、减少精神损害、维护既判力和促进侦查高效进行。这一原则在两个方面制约国家刑罚权的启动:一是对上诉的限制;二是对重新起诉的限制。但最近,这一原则有所松动。许多国家在立法上规定了这一原则例外的适用,或者通过法律委员会建议这一原则应有例外,允许在特殊情形下重审无罪裁决案件,或者允许检察官对无罪裁决提起上诉。这一变化对我国重构刑事再审制度具有积极的借鉴意义。

    2005年03期 153-160页 [查看摘要][在线阅读][下载 72k]
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